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      1. 刑事庭前全案移送制度的回歸分析論文

        時間:2022-11-21 17:13:24 其他類論文 我要投稿
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        刑事庭前全案移送制度的回歸分析論文

          長期以來,審判形式化己成為我國司法實踐中的一大垢病,嚴(yán)重?fù)p害我國司法的公正性和權(quán)威性,阻礙法治建設(shè)的進(jìn)程,而全案移送制度被認(rèn)為是其主要原因,對其進(jìn)行修改甚至廢除,移植西方國家的移送制度是我國法學(xué)界探索之路的理想信念。然而,201X年刑事訴訟法在起訴方式上做了重大修改,即在檢察機(jī)關(guān)提起公訴時移送卷宗的方式上回歸了1979年的庭前全案移送制度。這是否意味著我國立法的倒退?是否加劇審判形式化?其修改的原因是什么?接下來,本文對此予以探討。

        刑事庭前全案移送制度的回歸分析論文

          一、我國起訴方式的演變過程

          (一)1979年的庭前全案移送制度與實質(zhì)審查模式

          我國是職權(quán)主義國家。根據(jù)1979年刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,人民檢察院在提起公訴時需要移送所有掌握的案卷。法官庭前閱卷后,認(rèn)為卷宗達(dá)到了事實清楚,證據(jù)充分的證明標(biāo)準(zhǔn),即可開庭審理,否則法官有權(quán)退回檢察機(jī)關(guān),讓其補(bǔ)充偵查?梢钥闯,1979年實行的起訴方式是庭前全案移送制度加庭前實質(zhì)審查的模式。

          1979年的全案移送制度以及實質(zhì)審查的起訴方式,容易導(dǎo)致法官產(chǎn)生對被告人有罪的庭前預(yù)斷,庭審流于形式的典型問題。因此,全案移送制度遭到了法學(xué)界學(xué)者的強(qiáng)烈批評,而廢除之聲也越演越烈。

          (二)1996年的限制移送制度與庭前形式審查模式 1979年的全案移送與庭前實質(zhì)審查致使法官產(chǎn)生對被告人不利的庭前預(yù)斷,加劇庭審形式化。為避免這一問題,1996年刑事訴訟法借鑒口木和意大利的混合起訴模式,將之前的全案移送的起訴方式,修改為有限移送制度。該制度要求法官庭前不能查閱到所有案卷,且僅形式審查,即只要有指控犯罪事實就應(yīng)當(dāng)開庭審理。當(dāng)時,學(xué)者對這一制度給予了很高的評價認(rèn)為這可以避兔法官庭前預(yù)斷,解決審判形式化的現(xiàn)象。

          然而,在司法實踐中,該制度不僅沒有實現(xiàn)立法目的,而且還導(dǎo)致了其他問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:第一,1998年設(shè)立的庭后移送制度,架空了限制移送制度。眾所周知,1996年設(shè)立了限制移送制度,而1998年,六部委通過了規(guī)范性法律文件,允許檢察機(jī)關(guān)在庭審后移送全部卷宗給人民法院,即庭后移送制度。受閱卷中心主義的司法文化影響,法官會將注意力集中在庭后的閱卷上來,庭審流于形式。這使得之前為阻止法官庭前產(chǎn)生對被告人不利預(yù)斷的努力付諸東流。第二,限制移送制度引發(fā)了“閱卷難”現(xiàn)象1996年的限制移送制度雖然限制了檢察機(jī)關(guān)起訴時移送的案件材料,但是證據(jù)的定性是由檢察機(jī)關(guān)來決定。這就決定了辯護(hù)方想要查閱到重要性證據(jù)是很困難的。由于控辯雙方信息不對稱,導(dǎo)致辯護(hù)方處于被動狀態(tài),雙方無法在庭審中進(jìn)行有效的質(zhì)證和辯論,致使庭審結(jié)果倒向公訴方。

          以上可以看出,庭后移送制度和辯方“閱卷難”問題是架空限制移送制度的兩大障礙。只有掃除這兩大障礙,才能實現(xiàn)限制移送制度的立法目的,實現(xiàn)庭審實質(zhì)化。

          (三)201X年全案移送的回歸以及庭審形式化的模式

          眾所周知,1979年的全案移送制度以及1996年的限制移送制度都沒有解決我國的庭審形式化問題。而201X年刑事訴訟法卻回歸了庭前全案移送制度,只是法官庭前對案卷僅形式審查。一方面,有利于法官庭前了解案情,做好庭審準(zhǔn)備。根據(jù)1996年限制移送制度的相關(guān)規(guī)定,檢控方起訴時只移送部分卷宗,使得法官在庭前不能熟知案件情況,庭審時無法有效主持庭審,致使庭審結(jié)果倒向公訴方。法官通過庭審無法形成內(nèi)心確信,只好依賴庭后對案卷材料的詳細(xì)閱讀,從而作出裁判。另一方面,保障辯方的閱卷權(quán),有利于庭審充分有效舉行。1996年限制移送制度,使得辯方在庭前無法查閱到重要的證據(jù),導(dǎo)致在庭審時處于被動的地位,無法進(jìn)行有效的抗辯。因此,公訴方的證據(jù)決定了最終的判決。而恢復(fù)庭前案卷移送制度,使得辯護(hù)方從偵查階段到開庭審理前均可查閱全部的案件材料,有利于平衡雙方的力量,有利于庭審的有效進(jìn)行,有利于揭露事實真相,有利于法官作出準(zhǔn)確的裁判。

          二、探析德國庭前全案移送制度與庭審實質(zhì)化的實現(xiàn)

          德國的起訴方式也是實行庭前全案移送制度,但是這一制度卻實現(xiàn)的庭審實質(zhì)化。

          (一)德國并不避諱法官庭前產(chǎn)生對案件被告人不利的預(yù)斷

          法官庭前通過閱卷容易產(chǎn)生對案件被告人不利的預(yù)斷,是全案移送制度被謾罵的重要原因。一般認(rèn)為,是庭前預(yù)斷導(dǎo)致了審判形式化,損害司法的公正性和權(quán)威性。但是在德國,并不避諱這一預(yù)斷的產(chǎn)生、其原因是:第一,對法官權(quán)威的信任。人民相信法官庭前閱讀所有卷宗,可以主導(dǎo)庭審,揭露事實,懲罰犯罪,保障人權(quán)。相信法官,使得人們不必懷疑法官庭前閱卷而產(chǎn)生對被告人不利的預(yù)斷,而是相信其在閱卷后更加有效地主導(dǎo)庭審,通過控辯雙方有效的較量來形成心證,做出準(zhǔn)確的裁判。第二,庭前預(yù)斷不一定導(dǎo)致庭審形式化、談及預(yù)斷,就讓人想起不公正,偏見,可是預(yù)斷并不等于偏見。庭前預(yù)斷是法官閱卷后對被告人產(chǎn)生的暫時性判斷,它會隨著庭審的推進(jìn),控辯雙方的較量而相應(yīng)調(diào)整、而偏見體現(xiàn)的是一種根深蒂固的價值觀,一旦形成很難變更。因此,法官庭前產(chǎn)生對案件被告人不利的預(yù)斷不一定導(dǎo)致庭審形式化。

          (二)德國構(gòu)建配套措施,是實現(xiàn)庭審實質(zhì)化的保障 第一,貫徹執(zhí)行集中審理原則。集中審理原則,要求庭審過程中,不能更改審判人員,不得中途中止審判,并且庭審后須迅速做出裁判。如果有法官因故不能到庭審理,應(yīng)由一直參與庭審的候補(bǔ)法官、陪審員替補(bǔ)。第二,全面貫徹執(zhí)行直接原則以及言詞原則。直接原則,就是任何案件必須經(jīng)過法庭的審理才能定案,突出庭審中心地位。言詞原則,即是訴訟參與人等在庭審時必須使用口頭方式進(jìn)行。言詞原則使得法官的內(nèi)心確信是經(jīng)過庭審充分激烈的言語對抗形成的,避免庭前預(yù)斷對法官內(nèi)心確信的負(fù)面影響,削弱了法官對閱卷的依賴程度。第三,保障辯方享有充分的閱卷權(quán)和有效的調(diào)查取證權(quán)。辯方的閱卷權(quán)是庭前知悉犯罪分子的犯罪情況,平衡控辯雙方力量的重要方式。辯方的調(diào)查取證權(quán),是辯護(hù)人利用公權(quán)力來完成自己不能完成的調(diào)查取證工作,獲得對自己有利的證據(jù)。辯方享有閱卷權(quán)和調(diào)查取證權(quán),共享控方的信息,增強(qiáng)庭審對抗能力,而法官在激烈的庭審中揭露犯罪事實,從而作出準(zhǔn)確的裁判。第四,裁判理由公開原則。裁判理由公開原則,要求法官在判決書中對于被告人的定罪量刑所依據(jù)的事實理由以及相關(guān)的法條羅列出來,受公眾監(jiān)督的原則。因此,法官不能只依賴庭前預(yù)斷來作出判決,還得重視庭審程序,從而避免錯誤的判決。

          綜上所述,德國刑事訴訟法并不注重法官庭前預(yù)斷,而是采取一系列配套措施來預(yù)防法官的庭前預(yù)斷,從而實現(xiàn)庭審實質(zhì)化。

          三、解決我國實行庭前全案移送制度方式下庭審形式化的措施

          前文己探討過,我國實行庭前全案移送制度,法官過分依賴案卷材料,致使庭審形式化,然而,德國也是實行庭前全案移送制度的起訴方式,卻實現(xiàn)了庭審實質(zhì)化。這讓我們重新思考,庭前全案移送制度不必然導(dǎo)致庭審形式化,完善相關(guān)的配套措施,同樣可以實現(xiàn)庭審實質(zhì)化。

          (一)監(jiān)督偵查活動,保證卷宗的客觀性和合法性

          庭前全案移送制度,容易導(dǎo)致法官庭前產(chǎn)生對案件被告人不利的預(yù)斷。如果確保移送的案卷材料是真實可靠的,那么法官即使提前閱卷,也可以作出公正的裁判,提高訴訟效率。如果案卷的內(nèi)容是偽造的或者取證程序是違法的,那么法官在閱卷后產(chǎn)生錯誤的預(yù)斷,加上庭審辯護(hù)方無法進(jìn)行有效的抗辯,法官有可能作出錯誤的判決。

          怎么確保卷宗的客觀性和合法性呢?證據(jù)主要是由偵查機(jī)關(guān)的偵查活動獲得,因此,只有對其進(jìn)行有效的監(jiān)督才能保證案卷的真實性和合法性。木次刑事訴訟法中,規(guī)定了訊問時錄音錄像、禁止強(qiáng)迫自證其罪以及非法證據(jù)排除規(guī)則等限制偵查權(quán)的制度,但是這些制度具有很大的彈性。因此,必須進(jìn)一步完善細(xì)化這些制度,防止被架空的危險。

          (二)設(shè)立證據(jù)開示制度,明確雙方的爭議點,真正發(fā)揮庭審的作用

          證據(jù)開示,是指開庭前雙方將自己掌握的證據(jù)進(jìn)行開示,讓法官知道雙方的爭議點,從而有效主導(dǎo)庭審,提高訴訟效率。如果可能存在非法證據(jù),則法官啟動程序?qū)彶椋瑢τ诖_實屬于非法證據(jù)的,作出不予采納該證據(jù)的裁定。

          (三)貫徹執(zhí)行直接原則和言詞原則,回歸以庭審為中心的訴訟地位

          所有案件訴訟參與人必須參加庭審,而且以口頭方式進(jìn)行,包括證人也必須出庭。如果證人是在庭外做證人證言,則不具有相應(yīng)的法律效力,不予考慮該證詞。這可以保證庭審時,控辯雙方對證人進(jìn)行有效的問話,而法官從這過程總形成內(nèi)心確信,作出正確的判決。

          四、結(jié)語

          在刑事起訴方式上,我國經(jīng)歷了三個過程,從1979年的庭前全案移送制度到1996年的限制移送制度,再到201X年全案移送制度的恢復(fù),這體現(xiàn)了我國法治文明建設(shè)在不斷完善與進(jìn)步,但是還存在不足之處,需要進(jìn)行構(gòu)建相關(guān)的配套措施。首先,保證卷宗內(nèi)容的真實性和合法性,需加大案外人員的參與,對偵查活動進(jìn)行有效的監(jiān)督。其次,庭前控辯雙方需要對自己所掌握的證據(jù)進(jìn)行開示,以便法官了解案件的爭議點,有效主導(dǎo)庭審,提高訴訟效率。最后,始終貫徹直接言詞原則,法官的內(nèi)心確信只能以口頭的方式舉行庭審而形成,不受庭外證據(jù)的干擾。

          201X年全案移送制度的回歸,雖然存在不足之處,但隨著配套措施的構(gòu)建與完善庭審實質(zhì)化的實現(xiàn)指日可待。

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