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淺論知識產(chǎn)權侵權責任歸責原則
摘要:知識產(chǎn)權侵權歸責原則是知識產(chǎn)權法理論研究中一個十分重要的問題。我國學術界和實務界對這一問題的認識存在分歧。過錯說或者無過錯說都有其明顯的缺陷。因此,本文主張對于知識產(chǎn)權侵權歸責原則應實行二元歸責原則,包括過錯責任原則和嚴格責任原則。即在法律明文規(guī)定以過錯為前提才構成侵權時,適用過錯責任原則,在法律未對過錯作出規(guī)定時,適用嚴格責任原則。關鍵詞:知識產(chǎn)權侵權歸責原則
“權利的存在和得到保護的程度,只有訴諸于民法和刑法的一般規(guī)則才能得到保障”。在審判知識產(chǎn)權侵權案件中,對行為人“侵權行為”的認定,是行為人承擔民事責任與否、承擔何種民事責任的重要依據(jù),是知識產(chǎn)權侵權責任構成的關鍵環(huán)節(jié)之一。但是,關于知識產(chǎn)權侵權責任歸責原則在學術界有很大分歧,不能形成統(tǒng)一意見。因此,對此問題的論述便頗有價值。
一、學術界主要觀點
1.過錯責任說。此說主張知識產(chǎn)權侵權責任的歸責原則應采用過錯責任。理由是:知識產(chǎn)權侵權為一般侵權行為,在我國民事基本法及知識產(chǎn)權部門法沒有明確規(guī)定知識產(chǎn)權侵權應堅持無過錯責任原則的情況下,應堅持過錯責任原則。
2.無過錯責任說。有學者認為,世界貿(mào)易組織與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議第45條第2款對侵犯知識產(chǎn)權的無過錯責任持相當明確的態(tài)度,如果我國加入該協(xié)議,就必須履行有關的國際義務,我國的法律規(guī)定也必須與協(xié)議內(nèi)容相銜接,因此,我國的知識產(chǎn)權歸責體系也應該適用無過錯責任。
3.過錯責任與過錯推定責任二元歸責說。有學者認為,在侵犯無形財產(chǎn)權訴訟中,過錯責任與過錯推定責任應為二元歸責原則,兩者共同行使認定侵權責任的使命。這種歸責體系的具體運行模式是:法律授予作為原告的權利人一種選擇權,即假定權利人是自己利益的最佳判斷者,他“有權”選擇自己舉證,以便有力地、有針對性地向侵權人追償損失。在這種情況下,即適用過錯責任原則。同時,權利人也可以放棄這種舉證的“權利”,法院即責令侵權人舉證,舉證不能或舉證證明不成立的,推定侵權人有過錯。在這種情況下,即適用過錯推定責任。
4.無過錯責任和過錯推定責任二元歸責說。還有學者從實務角度出發(fā),認為就知識產(chǎn)權侵權損害賠償責任的性質(zhì)而言,根據(jù)我國法律體系目前仍屬于民事法律中的民事責任范疇。在知識產(chǎn)權侵權損害賠償責任的構成上,如果法律沒有特別規(guī)定,就應當依照民法通則關于民事責任構成的規(guī)定處理。目前在民法通則和知識產(chǎn)權專門法中沒有規(guī)定侵犯知識產(chǎn)權適用無過錯責任原則,那么就應當依照過錯責任原則確定知識產(chǎn)權侵權損害賠償責任的構成。但針對知識產(chǎn)權審判實踐中的一些具體情況,可以對一些難以確定當事人主觀狀態(tài)的行為適用過錯推定的原則。
5.無過錯責任及過錯責任協(xié)調(diào)說。有學者認為,分別直接侵權、共同侵權、間接侵權不同情況,規(guī)定無過錯責任及過錯責任原則的適用場合,而不是“一刀切”地否認前者或后者。
通過對這些學說的介紹,我們較深刻的體會到此問題在學術界的爭議。本文主張對于知識產(chǎn)權侵權歸責原則應實行二元歸責原則,包括過錯責任原則和嚴格責任原則。即在法律明文規(guī)定以過錯為前提才構成侵權時,適用過錯責任原則,在法律未對過錯作出規(guī)定時,適用嚴格責任原則。
二、國外立法理論與司法實踐對知識產(chǎn)權侵權意圖的比較研究
侵權意圖是指:“侵權人在侵犯他人權利時的主觀狀態(tài),如故意或過失!痹1986年前起草的《民法通則》時,中國的“物權法”研究還處于起步階段,就我國而言,《民法通則》公布時,整整五年以后《著作權法》才正式實施,可以說,我們在制定著作權法時,對著作權侵權行為特殊性的認識還遠遠不夠,那么在制定《民法通則》時的認識就更不足了。因此,那種認為《民法通則》中的一切規(guī)定,應毫無保留地完全適用于在后的、人們認識已深化時制定的著作權法,顯然是不妥當?shù)摹?
我國《民法通則》中的“侵權行為法”條款第106條第1款:“公民、法人由于過錯侵害國家的、集體的財產(chǎn),侵害他人的財產(chǎn)、人身的,應當承擔民事責任!蓖瑫r我們參考世界上最有影響的法、德兩國民法典中的侵權法條文,《法國民法典》第1382條規(guī)定:“任何行為使他人受損害時,因自己的過失而致使損害發(fā)生之人,對該人負損害賠償責任”!兜聡穹ǖ洹返823條規(guī)定:“因故意或者過失不法侵害他人生命、身體、健康、自由、所有權或者其他權利者,對他人因此而產(chǎn)生的損害,負賠償責任”。認真研究后發(fā)現(xiàn),法國、德國這兩條中的上述規(guī)定,是把(實際)“損害”及“過錯”(或過失)作為“損害賠償”責任的要件;而我國《民法通則》卻把“損害”及“過錯”作為一切民事責任的要件。也就是說,承擔民事責任的前提必須是受侵害人有實際損失和侵害人有過錯。但在我們的現(xiàn)實社會中又是如何呢,至少我們的執(zhí)法人員很清楚:要制止一起專利侵權、商標侵權或著作權侵權活動中,絕對沒有必要去尋找行為人的“主觀過錯”或受損害人的“實際損失”,而僅僅有必要確認生產(chǎn)線上或流通渠道中假冒、仿制或盜版的事實。大陸法系的日本,其現(xiàn)行《著作權法》第113條第(1)項A項中,規(guī)定了直接侵權屬無過錯責任,在B項中,規(guī)定了間接侵權屬過錯責任。日本版權學者也認為:在受侵害人要求停止侵害時,“只要有侵權事實即可,不需要具備主觀條件如故意或過失。”作為英美法系的英國以及同屬英聯(lián)邦國家的澳大利亞、加拿大、新加坡、新西蘭等國家的版權法,在劃分過錯責任與無過錯責任上,從沒有“一刀切”地否定過侵犯版權的無過錯責任,而是將直接侵權的無過錯責任與間接侵權的過錯責任區(qū)別開來,至于美國,版權侵權上的無過錯責任原則更是不言而喻的。許多美國知識產(chǎn)權法學家曾指出,在知識產(chǎn)權領域,“要證明被告侵權,原告并不需要證明其有過錯!薄爸挥性陂g接侵權的情況下,過錯的有無才與判決有關”。也就是說,無論侵權人是否知道他人的權利,也無論在侵權時是否具有主觀的故意或過失,只要發(fā)生了侵權的客觀事實,法院就可以認定侵權。早在1931年,美國最高法院就指出:“根據(jù)版權法,(在認定侵權時)侵權的意圖不是必要的。”
三、知識產(chǎn)權侵權歸責原則的合理構架
對于知識產(chǎn)權侵權歸責原則應實行二元歸責原則,包括過錯責任原則和嚴格責任原則。即在法律明文規(guī)定以過錯為前提才構成侵權時,適用過錯責任原則;在法律未對過錯作出規(guī)定時,適用嚴格責任原則。嚴格責任的具體運行模式為:只要行為侵犯了他人知識產(chǎn)權,進入了他人知識產(chǎn)權權利保護范圍之中,即構成知識產(chǎn)權侵權行為,除非行為人能提出法定的抗辯事由。
嚴格責任原則作為歸責形式,不僅為英美法系國家所采用,而且也為國際條約所采用。在我國知識產(chǎn)權領域內(nèi)明確引入這一術語,確立嚴格責任原則,有著合
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